被告人孫某,要怎么寫詐騙罪上訴狀,
上訴人(原審被告人)丁某
上訴人因詐騙罪一案,不服某某市某某區(qū)人民法院(2010)杭上刑初字第**號判決書,提出上訴。
上訴請求:
撤銷某某市某某區(qū)人民法院(2010)杭上刑初字第**號刑事判決書,依法改判。
上訴理由
1、一審判決認定事實有誤
(1)一審判決認定“可見被告人丁某故意讓被害人沈某及其家屬誤認為丁某有能力在做假護照,且已經(jīng)處于實施階段,因沈某的家屬才會將4萬元歐元及4萬元人民幣交給丁某”的事實有誤。(見判決書第5頁第三段末尾)
該事實認定包含兩重內(nèi)容:一是認定被告人欺騙沈某才導(dǎo)致沈某家屬交錢給被告人,二是認定被告人欺騙沈某家屬才導(dǎo)致沈某家屬交錢給被告人。二者皆不符事實,具體表現(xiàn)在:
首先,被告人沒有欺騙沈某的事實。判決也認定了“沈某通過電話多次聯(lián)系其朋友即被告人丁某,告知其需要丁某幫其辦理兩本假護照”的事實。既然是朋友關(guān)系,沈某應(yīng)該知道被告人的工作是做旅游工作,而不是做假證件工作,辦理假護照肯定不是其本職工作,自然也就沒有這個能力了,況且做假護照本身就是一件違法行為,被告人就是想欺騙也欺騙不了沈某。
至于為什么沈某一再讓被告人為其辦理假護照,肯定是其認為被告人是做旅游工作,工作內(nèi)容也會涉及到辦護照,可以辦成假證,雖然這遠超過正常人的能力范圍,因為正常人誰會承認有造假護照的能力呢?誰又能造假證呢?至于每本假護照要40萬元的高價,這也是他們雙方博弈的結(jié)果,一方急需假護照逃避法律追究,一方要做假護照,其行為本身違法,更何況是為網(wǎng)上逃犯做假證件,更是面臨被法律追究的法律風(fēng)險,因此雙方才達成此價格,也不能說明被告人有欺騙沈某。
(2)一審判決認定“可見被告人丁某根本沒有如承諾沈某及其家屬的那樣已經(jīng)為此事落實并且已經(jīng)在實施的過程中” (見判決書第6頁:表現(xiàn)在:其一,證人徐某證言顯示被告人丁某確實聯(lián)系過其,讓其做假護照,這足以說明被告人已經(jīng)采取實際行動,至于后來因故未辦成則不能說明根本未辦。其二,被告人關(guān)于“陳總”的供述也并非只有其個人的供述,還有一張“陳總”收到被告人2萬元的收條,正好印證被告人所稱的定金事實,也說明被告人正在采取措施落實。
2、一審判決適用法律錯誤
刑法上詐騙罪客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物。首先,行為人實施了欺詐行為,欺詐行為從形式上說包括兩類,一是虛構(gòu)事實,二是隱瞞真相;從實質(zhì)上說是使被害人陷入錯誤認識的行為。欺詐行為的內(nèi)容是,在具體狀況下,便被害人產(chǎn)生錯誤認識,并作出行為人所希望的財產(chǎn)處分。
其次,欺詐行為使對方產(chǎn)生錯誤認識,對方產(chǎn)生錯誤認識是行為人的欺詐行為所致;即使對方在判斷上有一定的錯誤,也不妨礙欺詐行為的成立。
再次,在欺詐行為與對方處分財產(chǎn)之間,必須介人對方的錯誤認識;如果對方不是因欺詐行為產(chǎn)生錯誤認識而處分財產(chǎn),就不成立詐騙罪。
但本案一審判決由于首先認定事實錯誤,再根據(jù)一個錯誤的事實推定來適用相關(guān)法律。必然導(dǎo)致一個錯誤的結(jié)論。
本案事實是先是被告人丁某和沈某約定,被告人為其辦理兩本假護照,沈某讓其家屬先支付一半費用用于辦理兩本假護照,然后是沈某跟沈某家屬聯(lián)系辦證事宜。根本沒有被告人欺詐沈某家屬在先,沈某家屬因為受被告人欺騙產(chǎn)生錯誤認識,從而做出處分財產(chǎn)——即交付財物的行為。因此,被告人的行為不符合詐騙罪構(gòu)成要件。
綜上所述,一審法院認定上訴人犯詐騙罪,事實不清,證據(jù)不足,適用法律錯誤。懇請二審法院依法改判。
被告人韓某,洗錢罪案例和分析,(一)以個人賬戶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金轉(zhuǎn)移涉黑贓款
如楊某洗錢案中,聶某以團伙成員姜某名義成立了某實業(yè)有限公司,該公司經(jīng)營房地產(chǎn)等正常生意,看似清白,但實際是聶某黑社會組織的資金運轉(zhuǎn)核心平臺。楊某是該公司出納(同時為某夜總會出納),2007年10月至2010年5月,在聶某授意下,楊某以個人賬戶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等形式將某夜總會非法收益2952.08萬元轉(zhuǎn)入該實業(yè)有限公司賬戶。
(二)以現(xiàn)金形式洗錢
在楊某洗錢案中,楊某協(xié)助聶某從某實業(yè)有限公司提取現(xiàn)金34筆,共計838.58萬元。在胡某洗錢案中,聶某每個月給陳某發(fā)"工資"5萬元現(xiàn)金,先后10次累計50萬元。聶某為陳某個人購買汽車款"報銷",給予其30萬元現(xiàn)金。陳某將上述現(xiàn)金交予妻子胡某,胡某將現(xiàn)金存入銀行。
(三)利用購買房產(chǎn)、裝修洗錢
在楊某洗錢案中,楊某將某實業(yè)有限公司收到的上游犯罪資金轉(zhuǎn)往個人賬戶,用于聶某團伙購買房產(chǎn)、裝修等。其中用于購買澳門花園辦公樓794.96萬元。用于購買其他房產(chǎn)、裝修1596.46萬元。
被告人郭某,詐騙罪二審辯護詞怎么寫,
尊敬的審判長、審判員:
福建至信律師事務(wù)所接受被告人劉某家屬的委托,指派我作為其辯護人,現(xiàn)根據(jù)事實和法律提出如下辯護意見:
1、被告人劉某的行為不構(gòu)成詐騙,屬于民間借貸。
首先,我們先分析一下詐騙與民間借貸的區(qū)別。
民事借貸是指因借款人與貸款人達成借貸協(xié)議,由借款人向貸款人借款,借款人不能按期歸還而產(chǎn)生的糾紛。屬于一種民事法律關(guān)系,應(yīng)受民事法律調(diào)整,不產(chǎn)生刑事責(zé)任。
詐騙罪,是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的欺騙方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯的客體是公私財產(chǎn)所有權(quán),犯罪對象是各種類型的公私財物。詐騙罪的行為主體通過虛構(gòu)事實和隱瞞真相兩種方法,使被害人產(chǎn)生錯覺而“自愿”交出財物。
區(qū)別民事借貸糾紛和詐騙犯罪的一個關(guān)鍵因素在于行為獲取的款項是否存在“以非法占有為目的”。所謂“以非法占有為目的”,是指行為人意圖使用非法手段對他人所有的財物行使事實上的占有、使用、收益或處分權(quán),從而侵犯他人對某一特定財物的所有權(quán)的正常行使。為此,應(yīng)從以下幾個方面來認定:
一是看借款人與貸借人在借貸時的相互關(guān)系。一般民間借貸關(guān)系多發(fā)生在相互了解、相互往來的親友之間,借貸關(guān)系建立在相互信任的基礎(chǔ)之上。而詐騙則往往發(fā)生在雙方當(dāng)事人相識不久,采取欺騙的手段騙取對方的信任。
二是看發(fā)生借貸關(guān)系的原因。
正常的借貸關(guān)系中,借款人確實遇到了困難,一時無力解決,才向他人借貸。而以借貸為名實行詐騙的,則往往是編造虛假的困難事實,或以高利息等利益為誘惑,騙取他人同情或信任。
三是看借款人是否愿意歸還及不能按期歸還的原因。正當(dāng)?shù)慕栀J關(guān)系,借用人并不否認借貸關(guān)系,并表示設(shè)法歸還。即使不能按期歸還,往往是因為遇到了不以其意志為轉(zhuǎn)移的客觀困難
。因此具有非法占有他人財產(chǎn)的目的,屬于以借款為名行詐騙之實。
其次、被告人劉某借款不符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。
(1)被告人劉某行為表明不具有非法占有之目的。
非法占有通俗講就是“借”款時就沒打算還款。人的主觀思想通過客觀行為表現(xiàn)出來。
從被告人借取的絕大部分款未用于生產(chǎn)經(jīng)營,而是用于支付前期借款的本金和高額利息事實,公訴機關(guān)得出的是被告人劉某具有非法占有的目的。而辯護人據(jù)此事實卻得出相反的結(jié)論:被告人劉某不具有非法占有之目的。上述事實可以概括為“借后債還前債”(通俗講就是“拆了東墻補西墻”),被告人劉某的客觀表現(xiàn)顯然不是不還,而是借錢也要還債,這一行為本身就說明被告人劉某不具有非法占有之目的。其一,“還前債”說明被告人劉某對前面的借款不具有非法占有之目的,否則還要舉債還債嗎?其二,所借“后債”用于還前面的借款,這說明“借后債”的用途是還債,而不是非法占有“后債”。
而注冊公司、投資開發(fā)東門地塊都跟經(jīng)營有關(guān),何談非法占有之目?
被告人劉某所借款項除了用于生產(chǎn)經(jīng)營就是用于償還借款本息,部分借款尚未返還,是由于種種原因客觀上無力返還,而不是有能力返還主觀上故意霸占不予返還,即屬于“心有余而力不足”,并非賴帳不還。
(2)被告人劉某客觀上沒有實施“隱瞞事實、虛構(gòu)事實”的行為。
起訴書認為:“被告人明知沒有償還能力,仍隱瞞企業(yè)虧損、負債累累的真相,虛構(gòu)企業(yè)需要資金周轉(zhuǎn)的事實”。
從被告人的供述可知:被告人向他人借款都會說明是資金周轉(zhuǎn)困難,從沒有虛構(gòu)自己的公司如何的賺錢。公司也確實在擴大經(jīng)營,需要資金。借款人也從沒有問被告人的公司經(jīng)營情況。
2、公訴機關(guān)指控“2009年至案發(fā),被告人采取以借為名、騙取他人擔(dān)保等形式,騙取被害人朱某等人共計人民幣148347679.5元”事實不清、證據(jù)不足。
(1)被告人劉某被指控的部分行為應(yīng)為公司行為
被告人劉某原是某公司的總經(jīng)理,有的借款款是以某公司名義進行的(如2010年5月21日,向天興信用投資擔(dān)保公司借款150萬元;2010年9月30日向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款260元;2009年12月15日、2010年9月1日農(nóng)業(yè)銀行某縣支行貸款350元、150元),有的雖然以個人名義借入,但購買的財產(chǎn)包括廠房、設(shè)備、汽車等也確實用于公司,所以應(yīng)當(dāng)認定為公司行為,起訴書將所有行為都歸到吳英個人名下,沒有任何法律依據(jù)。
(2)不少借款的借款時間是發(fā)生在2007年之前。如2001年陳某5.5萬元;
2002年,鐘某2萬元;2003年,始通村鐘利達村民小組10萬元;2003年3月,鐘某1.5萬元;2004年楊某8萬元;2006年王某3,2萬元;2003年林某2萬元;2003年李某8萬元;2004年,廖某3萬元;2004年,劉某4萬元。2004年楊某8萬元;2006年王某3,2萬元;
(3)根據(jù)刑事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,指控他人的基本要素要有具體的受害人和借款時間及具體的借款金額。但起訴書只是羅列了幾個人的名字及總數(shù)額,沒有具體的受害人和借款時間。按照《刑法》第141條的規(guī)定,人民檢察院只有認為犯罪嫌疑人的“犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的”才應(yīng)當(dāng)提起公訴,可事實上,本案事實并未查清,證據(jù)并不確實充分,如借款的時間、數(shù)額、還款數(shù)額等都沒有客觀準(zhǔn)確、令人信服的數(shù)字。
顯然,公訴機關(guān)的指控事實不清、證據(jù)不足,按照《刑事訴訟法》第162條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)作出無罪判決。
辯護人:
2012年5月10日
被告人何某,利用影響力受賄罪案例有哪些,被告人黎某為萍鄉(xiāng)市國土資源局某領(lǐng)導(dǎo)司機。
2008年10月25日,萍鄉(xiāng)市某酒店因違法用地被萍鄉(xiāng)市國土資源局處以117萬元罰款,為減少罰款金額,酒店負責(zé)人請黎某幫忙,并送給黎某10萬元。
黎某找到萍鄉(xiāng)市國土資源局局長,稱酒店負責(zé)人找到其叔叔在省紀(jì)委工作的戰(zhàn)友,請求市國土資源局減少罰款。
2009年6月26日,萍鄉(xiāng)市國土資源局僅對酒店違法用地罰款39萬余元。萍鄉(xiāng)市安源區(qū)檢察院認為,被告人黎某屬于法律上規(guī)定的“關(guān)系密切”的人,黎某通過與其關(guān)系密切的國家工作人員職務(wù)上的行為,為請托人謀取不正當(dāng)利益,收受請托人財物,其行為構(gòu)成利用影響力受賄罪,并以該罪將黎某提起公訴。
經(jīng)法院審理,一審判處黎某有期徒刑一年十個月,緩刑二年,并處罰金五萬元。
利用影響力受賄罪是指國家工作人員的近親屬或者其他與該國家工作人員關(guān)系密切的人,通過該國家工作人員職務(wù)上的行為,或者利用該國家工作人員職權(quán)或者地位形成的便利條件,通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為,為請托人謀取不正當(dāng)利益,索取請托人財物或者收受請托人財物,數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的行為。
【國家工作人員利用影響力受賄的,以(斡旋)受賄罪論處】
我國刑法第三百八十八條之一規(guī)定:國家工作人員的近親屬或者其他與該國家工作人員關(guān)系密切的人,通過該國家工作人員職務(wù)上的行為,或者利用該國家工作人員職權(quán)或者地位形成的便利條件,通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為,為請托人謀取不正當(dāng)利益,索取請托人財物或者收受請托人財物,數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
被告人楊某,盜竊案二審辯護書怎么寫,
辯護詞
尊敬的審判長、審判員:
受上訴人蘇某親屬的委托及廣西xx律師事務(wù)所的指派,本人在本案中擔(dān)任蘇某二審辯護人,現(xiàn)根據(jù)法律和本案事實提出以下辯護意見,供二審合議庭參考,并懇請采納。
1、上訴人具有自首和立功表現(xiàn),一審法院沒有依法認定,必然導(dǎo)致對上訴人蘇某的量刑過重。
(1)上訴人具有自首情節(jié)。
本案中,公安機關(guān)只是發(fā)現(xiàn)上訴人與本案另一被告人譚某行跡可疑,“帶回隊中審查”,上訴人即全部如實地向公安機關(guān)供述了本案的六次盜竊行為,而這些行為在此之前公安機關(guān)是尚未發(fā)覺得的。這一事實,在疊彩第一責(zé)任區(qū)刑警大隊的《抓獲經(jīng)過》以及對上訴人的第一次訊問筆錄中亦均有明確的記錄。
《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條:根據(jù)刑法第六十七條第一款的規(guī)定,犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。其中,“罪行尚未被司法機關(guān)發(fā)覺,僅因形跡可疑,被有關(guān)組織或者司法機關(guān)盤問、教育后,主動交代自己的罪行的……應(yīng)當(dāng)視為自動投案。”、“(二)如實供述自己的罪行,是指犯罪嫌疑人自動投案后,如實交代自己的主要犯罪事實。”
本案中,上訴人在罪行尚未被司法機關(guān)發(fā)覺時,主動交代了多次盜竊行為,根據(jù)上述司法解釋,應(yīng)當(dāng)依法認定為自首。
(2)上訴人有立功表現(xiàn)。
一個基本的事實是:2010年3月20日凌晨四時許,上訴人蘇某與本案另一被告人譚某因形跡可疑被限制人身自由,當(dāng)日中午,成某、田某即因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被抓。很顯然的,如果不是上訴人如實舉報并帶公安人員去抓捕,公安機關(guān)怎么可能在如此短的時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)成某、田某的犯罪行為?更不可能如此短的時間內(nèi)查清他們所在的處所。
本案中,上訴人不僅如實交代了自己所犯的罪行,還檢舉揭發(fā)了成某、田某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實,而且,更重要的是,上訴人及時帶辦案人員于2010年3月20日去抓獲了成某、田某。這一事實,原來辦案人員也說是算立功的,后來卻不知為什么沒有上報立功材料,但是從公安機關(guān)對上訴人第2次訊問筆錄里是可以證實該事實的。
在第二次問話中,當(dāng)時辦案人員問上訴人銷贓的那個廢舊店老板是什么人,上訴人回答:“就是我?guī)銈児矙C關(guān)去東二環(huán)路的那家廢舊店抓的那兩夫婦”,然后,辦案人員還特意用括號注明了“(指成某、田某夫婦)”,上訴人并不知道該夫婦二人的真實改名,但確實帶辦案人員抓住了她們二人,并由辦案人員確認了她們的真實姓名,而且現(xiàn)在一審判決也確定了該二人確實犯了掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條根據(jù)刑法第六十八條第一款的規(guī)定,犯罪分子到案后有檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為,包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭發(fā)同案犯共同犯罪以外的其他犯罪,經(jīng)查證屬實;提供偵破其他案件的重要線索,經(jīng)查證屬實;阻止他人犯罪活動;協(xié)助司法機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯);具有其他有利于國家和社會的突出表現(xiàn)的,應(yīng)當(dāng)認定為有立功表現(xiàn)。”
根據(jù)上述司法解釋的規(guī)定,上訴人的行為完全符合立功的表現(xiàn),但是一審法院卻沒有作出認定。
(3)自首和立功,是法定的可以從輕或者減輕處罰情節(jié),公安機關(guān)辦案人員原來也對上訴人稱,上訴人具有自首和立功表現(xiàn),可以從輕處罰。但是,后來在檢察院和法院,上訴人也提出了有自首和立功表現(xiàn)的辯解意見,卻沒有得到采納。
由于一審判決對上訴人的自首和立功情節(jié)沒有依法加以認定,勢必不正當(dāng)?shù)丶又貙ι显V人的量刑。希望二審法院能夠查明事實,依法認定上訴人的自首和立功情節(jié),并在原來量刑基礎(chǔ)上減輕上訴人的刑罰,以體現(xiàn)法律對自首和立功行為的鼓勵。
2、上訴人在盜竊行為中只起到輔助和次要責(zé)任,一審判決上訴人與起主要作用的另一被告人承擔(dān)同等責(zé)任,有悖法律,亦顯失公正。
在本案中,上訴人比另一同案被告人譚某所起的作用明顯小得多,具體表現(xiàn)在如下方面:
(1)從第一次作案以及此后的數(shù)次作案中,都是由同案另一被告人譚某提議并安排的;
(2)每次都是譚某提供并駕駛車輛,才可以完成作案,如果沒有其提供并駕駛車輛,根本不可能完成盜竊、運輸、銷贓等一系列行為;
(3)每次作案所使用的撬棍等工具,均由譚某提供;
(4)盜竊得來的物品,由譚某聯(lián)系買方并銷售,上訴人只和譚某一起去賣過二次,其余的都是譚某一個人去的,而且譚某不讓上訴人跟去,賣得多少錢只有譚某一個人清楚;
(5)所得款項由譚某進行分配,因為基本上是由譚某去銷贓的,所得金額上訴人根本不知,譚某每次銷售后,只分給上訴人小部分。
從以上分析看,不論是提議、組織、實施、銷贓、分配等,都是譚某主導(dǎo)的,上訴人只起到了輔助和次要責(zé)任,但是在量刑上對此卻沒有區(qū)別對待,這是不符合法律罪罰相當(dāng)原則和有失公正的。
3、一審法院對盜竊數(shù)額的認定是不準(zhǔn)確的。
一審中認定涉案數(shù)額依據(jù)的是桂林市價格認定中心出具《涉案物品價格鑒定結(jié)論書》,而在其《涉案物品價格鑒定明細表》中,明確了作出結(jié)論的前提條件之一是“委托單位提供的資料客觀真實”,而本案中委托單位提供的資料的客觀真實性是無法保證的。
本案中司法機關(guān)僅是根據(jù)當(dāng)事人的陳述,其中主要是根據(jù)報案人的陳述,憑想象地羅列了一些物品,就直接委托鑒定機構(gòu)進行價格鑒定,鑒定機構(gòu)亦只是憑這些羅列出來的物品來鑒定,甚至沒有見過任何一件實物進行對照這是無法保證鑒定物品的真實性和客觀性的。
作為鑒定前提條件的物品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等等一系列重要指標(biāo)均無法保證真實客觀,其鑒定結(jié)論自然無法體現(xiàn)涉案的被盜物品的真實價值,而一審法院直接采用該鑒定結(jié)論來認定盜竊物品的價值,顯然對事實并未查清。
綜上所述,一審未認定上訴人自首和立功情節(jié),亦未考慮上訴人在共同犯罪中僅起到輔助和次要作用的事實,對被盜物品的價值認定有失客觀真實,懇請二審法院查明事實,充分考慮以上情節(jié),減輕對上訴人的量刑,作出罪罰相當(dāng)?shù)墓袥Q。
以上辯護意見,懇請二審合議庭采納。
辯護人:廣西xx律師事務(wù)所
律師:文xx年月日
被告人薛某,故意殺人罪辯護詞有哪些,審判長、審判員:
受形式被告人李某家屬的委托和上海市長征律師事務(wù)所的指派,我依法擔(dān)任被告人李某涉嫌故意殺人案的辯護人,出席今天的法庭審理。通過法庭調(diào)查查明的事實,辯護人形式對公訴機關(guān)指控被告人李某構(gòu)成故意殺人罪不持異議,但辯護人認為被告人不具有直接故意的心理狀態(tài)。且被告人的主觀惡性不大,依法應(yīng)從輕處罰,理由如下:
一、被告人涉嫌殺人犯罪的主觀惡性不深,本案系事出有因,被告人對被害人的死亡僅持有放任的故意,具有從輕處罰情節(jié)。
根形式據(jù)公訴人出示的另案處理人楊某的證詞,李某之前從未有過類似違法行為,辯護人也向法庭出具材料證實被告人之前在工作和生活中的一貫良好表現(xiàn)。因此,本案的形式發(fā)生確實具有一定的特殊性:被告人在酒精的作用下意志能力受到限制。盡管酒很實施犯罪不影響刑事責(zé)任的承擔(dān),但顯然具有某種能夠理解的因素,主觀惡性不形式深。
鑒于被告人采取捂嘴扼頸的手段致使被害人死亡,觸犯刑律,但其捂嘴扼頸的目的僅形式是為了防止被害人叫喊,因為屋外有人的事實已經(jīng)得到被告人和舒志明等人的證實。因此,被告人明知自己的行為可能造成被害人的死亡,但卻放任被害人死亡結(jié)果形式的發(fā)生,其行為具有間接故意的特征,應(yīng)當(dāng)認定構(gòu)成(間接)故意殺人罪。在量刑時,不能不考慮這種間接的心理狀態(tài)同直接故意殺人的區(qū)別。何況,被告人在供述形式中提到的被害人過錯的問題,根據(jù)本案案發(fā)的實際情況看是完全可能存在的。如果認定其為直接故意,勢必?zé)o法解釋其犯罪動機。
二、案發(fā)后被告人認罪悔罪態(tài)度好,其供述前后連貫、互相印證,使得案件的查處和審理始終處在一個主動的環(huán)境中,在量刑時也應(yīng)當(dāng)考慮。
三、被告人及其家屬積極賠償因被告人的犯罪行為給被害人家庭造成的經(jīng)濟損失,表現(xiàn)了真誠的認罪悔罪態(tài)度。
根據(jù)最高人民法院關(guān)于刑事附帶民事賠償訴訟問題的解釋,這種情況可對被告人酌情從輕處罰。
綜合上述因素和情節(jié),請求法庭考慮從輕判處被告人無期徒刑。謝謝法庭!
《刑法》第二百三十二條 故意殺人罪
故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節(jié)較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。
被告人孫某,資產(chǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)計算方式是怎樣的,
資產(chǎn)評估計算方式如下:
1、靜態(tài)收益現(xiàn)值法,即企業(yè)或者資產(chǎn)重估價值等于靜態(tài)計算的企業(yè)或者資產(chǎn)年收益現(xiàn)值額除以社會基準(zhǔn)收益率。其中靜態(tài)計算的企業(yè)或者資產(chǎn)年收益現(xiàn)值額等于預(yù)期年限內(nèi)收益之和除以預(yù)期年限;
2、重量價值計算,資產(chǎn)重量價值等于直接成本加間接成本,某類固定資產(chǎn)重量價值等于該類某期資產(chǎn)賬面價值乘以該類某期資產(chǎn)調(diào)整系數(shù),而某類某期資產(chǎn)調(diào)整系數(shù)等于該類資產(chǎn)評估年度價格指數(shù)除以該類資產(chǎn)取得的年度價格指數(shù);
3、功能計價法,即某資產(chǎn)重量價值等于現(xiàn)時標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)的現(xiàn)值除以現(xiàn)時標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)的生產(chǎn)能力之值乘以評估資產(chǎn)生產(chǎn)。
被告人王某,見死不救是否構(gòu)成犯罪,
德國等一些國家的刑法中規(guī)定了見危不救罪,將救助行為從道德義務(wù)上升到了法律義務(wù),但我國《刑法》中并未規(guī)定見死不救相關(guān)的罪名,根據(jù)罪刑法定的原則,在我國見死不救的,不構(gòu)成犯罪,甚至沒有行政責(zé)任和民事責(zé)任的承擔(dān)基礎(chǔ),最多承擔(dān)道義上的譴責(zé)。近年來發(fā)生了眾多因見死不救,導(dǎo)致慘劇發(fā)生的事件,因此社會輿論甚至法學(xué)界也有學(xué)者主張見死不救應(yīng)該入刑,但刑法應(yīng)當(dāng)保持其應(yīng)有的謙抑性,不可過度擴張。
但在我國的刑法語境下,見死不救并不必然不構(gòu)成犯罪,見死不救不構(gòu)成犯罪的前提是行為人不具有作為義務(wù),行為人若具有作為義務(wù),能作為而不作為,導(dǎo)致危害結(jié)果發(fā)生的,可能構(gòu)成相應(yīng)的不作為犯罪。作為義務(wù)的來源多樣,如先前行為,在此舉一例,如甲某帶鄰居家小孩乙某去河里游泳,由于先前行為而具有了救助乙某的義務(wù),乙某溺水,甲某能救而不救的,構(gòu)成不作為的過失致人死亡罪。
被告人何某,工資凍結(jié)生活費申請書,申請人某,男,年某月某日出生,漢族,住址。公民身份號碼。
依據(jù)某保字第某號民事裁定書,對申請人工資卡進行了凍結(jié),使得申請人無法支取工資。工資是我一家人的唯一生活來源。我父親已經(jīng)89高齡,母親70多歲體弱多病,需要每個月花大量的錢,也需要依靠我的工資生活。因此希望法院從凍結(jié)我的工資中每月保留XXXX元,用于我一家人的生活支出。(根據(jù)城鎮(zhèn)居民人均年消費性支出XXXXXX元,農(nóng)村居民人均年生活消費支出XXXXX元計算,每月應(yīng)保留我一家人的生活費XXXX元)
此致
申請人:
年月日
被告人汪某,直接故意犯罪怎么認定,故意犯罪,應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任。
故意犯罪,有直接故意犯罪和間接故意犯罪兩種。
直接故意犯罪,指行為人明知自己的行為必然發(fā)生危害社會的結(jié)果,并且希望這種結(jié)果發(fā)生的故意犯罪,如某甲想殺死某乙,用刀刺向某乙的心口,某甲明知這種行為必然導(dǎo)致某乙死亡,但某甲仍希望這種結(jié)果發(fā)生。某甲的這種行為就是直接故意殺人罪。
間接故意犯罪,是指行為人明知自己的行為可能發(fā)生危害社會的結(jié)果,并且放任這種行為發(fā)生。如某甲欲毒殺其妻某乙,在其飯碗中投毒,某甲明知其妻在吃飯時可能會喂孩子吃飯而毒死孩子,但某甲毒殺其妻心切,放任可能毒死其孩子的結(jié)果發(fā)生。對于某乙,某甲是直接故意犯罪,而對于孩子,某甲則是間接故意犯罪。
《刑法》第二百三十二條 【故意殺人罪】故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節(jié)較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。
第二百三十四條 【故意傷害罪】故意傷害他人身體的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重傷的,處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴(yán)重殘疾的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
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